Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Сделки, подлежащие нотариальному удостоверению

щание является единоличной сделкой, то есть может быть составлено
только от имени одного лица.[38] Согласно разъяснению отдела нотариата
Министерства юстиции Российской Федерации ''нотариус не в праве
удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц''.[39]
      Завещание является сделкой строгой формы. В соответствии со статьей
540 ГК РСФСР оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием
места и времени его составления, подписано завещателем и нотариально
удостоверено.[40]
      Завещание должно быть составлено завещателем или записано с его слов
нотариусом. Если завещание написано нотариусом со слов завещателя, то оно
должно быть полностью прочтено нотариусом завещателю. Можно полагать, и это
не будет нарушением закона, что завещатель вправе не предоставлять никому,
в том числе и нотариусу, возможность ознакомиться с завещанием. Закрытое
завещание должно быть написано собственноручно и подписано завещателем,
передано нотариусу в заклеенном конверте, причем лично завещателем и в
присутствии двух свидетелей; конверт подписывается свидетелями,
опечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус указывает
сведения о лице, от которого принято закрытое завещание, о месте и дате его
принятия и фамилии, имена, отчества и места жительства каждого свидетеля
(по данным паспорта).[41]
      Следует отметить, что завещание составляется в двух экземплярах и
подписывается завещателем в присутствии нотариуса (но не заранее).
      Особый порядок установлен для подписания завещания, когда завещатель
ввиду болезни, неграмотности или по иным причинам не может сам расписаться
на завещании. В этом случае по просьбе завещателя в присутствии его и
нотариуса завещание может быть подписано другим лицом. Причины, по которым
завещатель не смог сам подписать завещание, указываются в тексте завещания
и в удостоверительной надписи. Лицо, в пользу которого завещается
имущество, не может подписаться за завещателя.[42]
      Никакое завещание, открытое или закрытое, преимуществ не имеет. Так
как завещание может быть отменено или изменено завещателем путем
составления другого завещания или составления заявления об отмене, в силу
вступает то завещание, которое составлено позднее, и только в том случае,
если какие-то вопросы последним завещанием не урегулированы, в той
неурегулированной части действует предшествующее завещание (завещание,
которое составлено раньше, но не отменено завещателем).[43]
      Требование закона об указании места и времени составления завещания
имеет большое значение в случае оспаривания его подлинности или
возникновения спора о дееспособности завещателя в момент составления
завещания, либо наличия двух или более завещаний, когда необходимо
установить, какое из них, как составленное позднее, имеет силу (статья 543
ГК РСФСР).
      Получив заявление об отмене завещания либо новое завещание, отменяющее
или изменяющее предыдущее, нотариус должен сделать об этом отметку на
экземпляре завещания, хранящимся в нотариальной конторе, в реестре для
регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге завещаний. Не
допускается изъятие из нарядов отмененных завещаний, а также ведение
отдельного наряда отмененных завещаний. Подлинность подписи на отмененном
завещании должна быть нотариально засвидетельствована.[44]
       При удостоверении завещания нотариус не должен проверять
принадлежность завещателю завещаемого имущества и имущественных прав, так
как наследственная масса определяется на момент смерти завещателя, и
действительность завещательных распоряжений будет решаться после открытия
наследства.[45]
      При завещании части имущества его не завещанная часть переходит к
наследникам по закону. В силу части 1 статьи 534 ГК РСФСР наследодатель
вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже
всех наследников по закону.[46] Однако, завещателю не предоставлено право
полностью лишить наследства своих несовершеннолетних и нетрудоспособных
детей (в том числе усыновленных), нетрудоспособных родителей и супруга, а
также иждивенцев (статья 535 ГК РСФСР). Указанные наследники, независимо от
содержания завещания, получают не менее двух третей той доли наследства,
которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону.
      Воля завещателя в отношении денежного вклада может быть выражена как в
завещании, так и путем завещательного распоряжения, сделанного
непосредственно в том учреждении банка, в котором находится этот счет
(такое распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания).[47]
Из денежных вкладов, завещанных по распоряжениям вкладчиков, обязательная
доля не выделяется.[48]
      Завещатель вправе указать в завещании другого наследника на случай,
если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет
его. Право назначить ''запасных наследников'' именуется подназначением
(субституцией).[49]
      В соответствии со статьей 538 ГК РСФСР завещатель имеет право
возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства
(завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей) входящих или не входящих в число наследников по закону.
Отказополучатель вправе требовать исполнения отказа, который подлежит
исполнению только после того, как из наследственного имущества будет
удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя.[50] В
случае перехода наследства на других наследников обязательства отказа также
переходят на них.
      Завещателем может быть возложена на наследников обязанность
неимущественного характера – возложение, отличающееся от отказа тем, что
оно не связано с имущественной выгодой и направлено на осуществление
общеполезной цели. Допускается свободная форма возложений, но она должна
содержать все реквизиты завещания.[51]
      Завещатель может поручить исполнение завещания указанному в завещании
лицу – исполнителю завещания (душеприказчику). Согласие этого лица должно
быть выражено им собственноручной подписью на самом завещании либо в
заявлении, приложенном к завещанию. Исполнитель не получает за исполнение
завещания вознаграждения, но имеет право на возмещение за счет наследства
необходимых расходов, понесенных им по управлению и распоряжению
наследственным имуществом. По исполнению завещания исполнитель завещания
обязан предъявить наследникам по их требованию отчет.[52]
      Независимо от того по закону ли или по завещанию наследуется имущество
перед переходом его в собственность к наследникам из него выплачиваются
долги наследодателя. Возможен и другой вариант разрешения такого случая –
пропорциональное разделение долгов между наследниками.


                   Д. Уступка требования и перевод долга.


      Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрена уступка
требований и перевод долга, при которых меняется одна из сторон в сделке,
прекращаются права и обязанности одних участников сделки, изменяются для
других, возникают для третьих. Так как при уступке требований и переводе
долга меняется содержание правоотношений, то и естественно, что эти
действия являются сделками. Именно поэтому статья 389 ГК Российской
Федерации устанавливает, что если уступка требования основана на сделке,
совершенной в простой письменной форме, то и она (уступка) должна иметь
простую письменную форму (например, путем заключения специального
соглашения об уступке требования, внесения изменений и дополнений в текст
самой сделки и тому подобное).[53]
      Уступка требования (цессия, от лат. cessio) – в гражданском праве
передача кредитором (цедентом) принадлежащего ему права другому лицу.
Уступка требования допускается, если она не противоречит закону, иным
правовым актам или договору. Не допускается без согласия должника уступка
требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет
существенное значение для должника.[54]
      Гораздо большее развитие в условиях перехода к рыночной экономике
получила нотариальная форма данной сделки и требование о государственной
регистрации сделки. Уступка требования, основанного на нотариально
засвидетельственной сделке, должна быть совершена в соответствующей форме.
Несоблюдение нотариальной формы делает уступку требования, по сути,
ничтожной сделкой (пункт 1 статьи 165 ГК Российской Федерации) и никаких
правовых последствий не влечет.
      В отличие от перехода прав от первоначального кредитора к новому
(когда, по общему правилу, согласие должника на такой переход иметь не
нужно (пункт 2 статьи 382 ГК Российской Федерации), при переводе долга на
другое лицо должник обязан получить согласие кредитора (пункт 1 статьи 391
ГК Российской Федерации). При этом стороны сами в договоре не могут
установить, что должник может и не испрашивать согласие кредитора при
переводе долга, в то время как при переходе прав, соответственно пункту 2
статьи 382 ГК РФ, это допускается. Правило о возможности перевода должником
своего долга на другое лицо лишь с согласия кредитора – императивное, то
есть иное не может быть установлено не только договором, но и законом.
      Перевод долга – переход обязанностей от должника к другому лицу,
осуществленный с согласия кредитора и в надлежащей форме, в результате
которого место прежнего должника в обязательстве занимает новый, при
сохранении содержания самого обязательства. Из этого определения видно,
что:
      а.) первоначальный должник выбывает из обязательства. Иными словами,
  перевод предполагает переход к новому должнику всего долга, а не части
  долга. Этим также перевод долга отличается от перехода прав кредитора,
  когда допускается и переход части прав (статья 384 ГК РФ);
      б.) хотя место прежнего должника занимает новое лицо, содержание
  обязательства не меняется и новый должник обязан исполнить перешедшее к
  нему обязательство.
      Форма перевода долга, также как и форма уступки требования, зав
12345След.
скачать работу

Сделки, подлежащие нотариальному удостоверению

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ