Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Правовой режим коммерческой тайны

 объекта   интеллектуальной   собственности,   необходимо
разобраться  в  том,  что  представляет  собой   понятие   «интеллектуальная
собственность».
       Термин  «интеллектуальная  собственность»  впервые   встречается   во
французском  законодательстве  XYIII  века.  Его  обоснование  содержится  в
рамках доктрины естественного права, представленной французскими философами-
просветителями: Вольтером, Дидро, Руссо  и  другими.  В  соответствии  с  их
взглядами, «право создателя творческого  результата,  будь  то  литературное
произведение или изобретение, является его неотъемлемым,  природным  правом,
возникает из самой природы творческой деятельности и  существует  независимо
от признания этого права  государственной  властью».[47]  С  момента  своего
возникновения эта концепция дала рождение двум правовым теориям,  по-разному
оценивающим характер прав на  творческие  результаты.  Первая  теория  носит
название проприетарной (от англ.  property  –  имущество).  Сущность  данной
теории  заключается  в   приравнивании   прав   на   результаты   творческой
деятельности   к   праву   собственности   (почему   и   получила   название
проприетарной). Несмотря на то, что данная теория  с  самого  начала  своего
существования подвергалась серьёзной критике, она существует и  в  настоящее
время. Так, например, в США многие судьи  рассматривают  коммерческую  тайну
как  обычную  собственность  и  применяют  законы  по  праву  собственности,
определению   и   воровству   частной   собственности   и   интеллектуальной
собственности.[48]
       Теорией,  противостоящей  проприетарной,  является   получающая   всё
большее признание теория исключительных прав.  В  соответствии  с  основными
положениями данной теории права авторов,  изобретателей,  патентообладателей
и  пр.  должны  быть  признаны  правами  особого  рода,   находящимися   вне
классического  деления  гражданских  прав  на  вещные,  обязательственные  и
личные.[49]
      В соответствии со ст. 138 ГК РФ, под  интеллектуальной  собственностью
признаётся  исключительное  право  гражданина  или  юридического   лица   на
результаты интеллектуальной  деятельности  и  приравненные  к  ним  средства
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,  выполняемых
работ или услуг. Таким образом, несмотря на то,  что  наше  законодательство
использует понятие  «интеллектуальная  собственность»,  фактически  под  ним
понимается  совокупность  личных  и   имущественных   прав   на   результаты
интеллектуальной  собственности,  при  этом  эти  права  «теснейшим  образом
взаимосвязаны и переплетены, образуя между собой неразрывное  единство».[50]

      Исходя из содержания статьи 138 ГК РФ, под  объектом  интеллектуальной
собственности,   в    первую    очередь,    признаётся    некий    результат
интеллектуальной деятельности.[51]
      Понятие «результат  интеллектуальной  деятельности»  детализируется  в
законодательных актах,  посвящённых  регулированию  отношений,  связанных  с
конкретными  объектами  интеллектуальной  собственности.  Так,  например,  в
соответствии со ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»  от  9
июля 1993 года[52], объектом авторских  прав  являются  произведения  науки,
литературы и  искусства,  являющиеся  результатом  творческой  деятельности.
Исходя из положений Патентного закона  РФ  от  23  сентября  1992  года[53],
изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым,  имеет
изобретательский уровень и  промышленно  применимо  (ст.  4);  промышленному
образцу – если он является новым и оригинальным (ст. 6); полезной  модели  –
если она является новой. Новизна, в свою очередь, предполагает  определённый
элемент   творчества.    Следовательно,    общность    различных    объектов
интеллектуальной собственности «проявляется уже в том, что все  они  связаны
с творческой  деятельностью  человека».[54]  Между  тем,  ГК  РФ  определяет
объект  интеллектуальной  собственности  как   «результат   интеллектуальной
деятельности»,  а  не  как  «результат  творческой  деятельности».   Понятие
интеллектуальной деятельности шире понятия творческой деятельности и  вполне
может включать в себя объекты, не носящие творческого характера.
      Далее, в литературе указывается,  что  под  объектом  интеллектуальной
собственности во всех случаях подразумевается благо нематериальное,  которое
лишь  воплощается  в  определённых  материальных  объектах,  являющихся  его
материальными носителями».[55]
       Таким  образом,  объектом  интеллектуальной  собственности   является
определённое нематериальное благо, созданное в  результате  интеллектуальной
деятельности человека. Им может  быть  и  информация.  Как  уже  отмечалось,
информация сама по себе нематериальна и  лишь  воплощается  на  материальных
носителях. Также вполне справедлива точка зрения, что «информация  создаётся
практически в  процессе  любой  интеллектуальной  (умственной)  деятельности
человека».[56]
      Таким образом, коммерческая тайна как разновидность информации, вполне
может являться объектом интеллектуальной собственности.  Вопрос,  однако,  в
том, является ли она им в действительности.
Как  уже  отмечалось,   и   в   законодательстве,   и   в   литературе   под
интеллектуальной собственностью понимается совокупность исключительных  прав
на результаты интеллектуальной  деятельности.  Под  исключительными  правами
принято понимать «предоставление известным лицам исключительной  возможности
совершения  известных  действий  с  запрещением  всем   прочим   возможности
подражания».[57] В другой своей  работе  Г.Ф.  Шершеневич  писал:  «Действие
исключительного  права  выражается  в  запрещении  всем   применять   данное
изобретение.  Юридическая  сущность  этого  права   заключается   именно   в
отрицательном моменте – в запрещении всем тех действий,  совершение  которых
составляет исключительное достояние субъекта права».[58]  В  соответствии  с
частью второй статьи 138 ГК РФ, использование  результатов  интеллектуальной
деятельности,  которые  являются  объектами   исключительных   прав,   может
осуществляться третьими лицами  только  с  согласия  правообладателя.  Таким
образом, исключительное право представляет  собой  юридическую  монополию  и
является монопольным правом в том смысле, что принадлежит одному лицу.[59]
Что  касается  информации,  то  она  как  таковая,   не   может   монопольно
принадлежать одному лицу. Одни и те же сведения могут являться  коммерческой
тайной различных лиц и все они будут  считаться  её  законными  обладателями
(при условии, что они получили эти сведения законным образом). В отличие  от
интеллектуальной собственности, где  запрет  устанавливается  на  незаконное
использование объекта исключительных прав без  согласия  правообладателя,  в
случае с коммерческой тайной запрещается  незаконное  получение  информации,
составляющей коммерческую тайну.
      То, что права обладателя  коммерческой  тайны  не  обладают  свойством
исключительности, подтверждается ещё  и  тем,  что  механизм  исключительных
прав  предназначен  для  регулирования  отношений  по   поводу   результатов
интеллектуальной деятельности, в принципе доступных третьим  лицам  (которые
без  больших  усилий  могут  скопировать,   присвоить   и   т.п.),   что   и
обусловливает установление юридической  монополии  на  такие  результаты.  С
коммерческой тайной ситуация противоположная.  Здесь  определённые  сведения
изначально недоступны  для  третьих  лиц,  закрыты,  "засекречены"  от  них.
Поэтому  запрет  устанавливается  не  на  использование  этих  сведений  без
согласия правообладателя, а на получение этих  сведений  без  его  согласия,
причём не на  любое  получение,  а  лишь  незаконное.  Иными  словами,  если
механизм  исключительных  прав   связан   с   результатом   интеллектуальной
деятельности как таковым, то механизм коммерческой тайны связан не с  самими
сведениями, а с конфиденциальностью этих сведений.
      Кроме того, если в случае нарушения  исключительных  прав  сам  объект
интеллектуальной  собственности  не  исчезает,   то   в   случае   нарушения
конфиденциальности информации это во многих случаях влечёт за  собой  утрату
монополии на информацию и,  соответственно  коммерческой  тайны  как  самого
объекта прав, и, в лучшем  случае,  речь  может  идти  только  о  возмещении
причинённых убытков.
       Таким   образом,   коммерческая   тайна   объектом   интеллектуальной
собственности не является, поскольку права обладателя коммерческой тайны  не
могут рассматриваться в качестве исключительных. Не случайно, в  статье  128
ГК РФ объекты интеллектуальной собственности и информация рассматриваются  в
качестве различных объектов гражданских прав.
      Итак, мы установили,  что  коммерческая  тайна  не  является  объектом
интеллектуальной собственности, а представляет  собой  особую  разновидность
такого  объекта  гражданских  прав  как   информация.   Как   отмечается   в
литературе, - «коммерческая  тайна  –  это  прежде  всего  сама  информация,
отвечающая  условиям  отнесения  её  к  тайне».[60]  При   этом,   специфика
информации, составляющей коммерческую тайну, проявляется  в  той  повышенной
значимости,  коммерческой  ценности,  которую  она   представляет   для   её
обладателя.  Учитывая  эту  значимость,   закон   предоставляет   обладателю
коммерчески ценной информации сохранять  её  в  секрете,  что  обусловливает
принятие определённых мер  по  поддержанию  её  секретности.  Поэтому  можно
сказать, что коммерческая тайна,  это  в  то  же  время  и  «правовой  режим
информации     ограниченного     доступа,     конфиденциальность     которой
устанавливается в порядке, предусмотрен
12345След.
скачать работу

Правовой режим коммерческой тайны

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ